Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sources of law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Recepcja prawa w monarchii piastowskiej do 1202 roku : zagadnienia wybrane
100%
XX
Po uformowaniu się państwa pierwszych Piastów i przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I nastąpiło stopniowe przejmowanie różnych elementów kultury. Sytuacja ta sprzyjała wpływowi niektórych praw obcych na ustrój prawny Polski. W dotychczasowej praktyce państw słowiańskich system prawny opierał się na plemiennym prawie zwyczajowym, w zasadzie niepisanym. Dokument należy do najważniejszych i najliczniejszych źródeł poznania prawa w omawianym okresie. Od XII i XIII wieku rozszerzała się znajomość prawa rzymskiego i kanonicznego w Polsce. W pracy szczegółowo omówiono zapożyczenia z prawa rzymskiego (Kodyfikacje Justyniańskie) i prawa kanonicznego (Dekret Gracjana) w "Kronice polskiej" Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223). Problematyka ta, w niniejszym tekście szkicowo zarysowana, domaga się rozwinięcia, pogłębienia i uzupełnienia w erudycyjnych studiach, prowadzonych wedle nowego, poszerzonego kwestionariusza badawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
After formation the first Piast's state and Mieszko' I baptistty it took place gradual taking over various components of the culture took place. This situation supported the influence of some foreign laws on the legal system of Poland. In the current practice of Slavic states the legal system was based on the tribal common law, in principle unwritten. The document belongs to most important and most numerous sources of meeting the law in the discussed period. From the 12th and 13th century an acquaintance of the Roman and canonical law expanded in Poland. At this work in detail was discussed borrowings from the Roman law (Codification's Justynian) and of Canon Law (Decree of the Gratian) in "Polish Chronicle" of Wincenty Kadłubek (1150 - 1223). Problems this, sketched in text, demands development, greater depth and supplement in studies, led according to new, broadened investigative questionnaire. (original abstract)
XX
Japoński porządek prawny, będący elementem dalekowschodniej kultury prawnej, charakteryzuje się z jednej strony podatnością na recypowanie i adaptację rozwiązań obcych, natomiast z drugiej - przywiązaniem do rodzimych tradycji prawnych, ściśle powiązanych z cechami kulturowymi i aksjologią społeczną. Powoduje to pewne napięcie między literą prawa a faktycznie funkcjonującymi normami prawnymi, widoczne w kontekście stosunku źródeł prawa stanowionego do zwyczaju i jori, szczególnej roli zaleceń administracyjnych (gyoseishido) czy pozycji mediacji względem sformalizowanych procedur prawnych. W konsekwencji napięcie to, oznaczające otwieranie prawa na normy społeczne, może być potraktowane jako element specyficznej relacji między sferami tatemae i honne. (abstrakt oryginalny)
EN
The Japanese legal system, which is a part of the Far East legal culture, is characterized on the one hand by its susceptibility to reception and adaptation of foreign solutions, and on the other hand by its attachment to domestic legal traditions, closely related to cultural features and social axiology. This causes a certain tension between the letter of law and actually functioning legal norms, visible in the context of the relation between the sources of law and custom and jori, the special role of administrative recommendations (gyoseishido) or the position of mediation in relation to formalized legal procedures. Consequently, this tension, which means opening the law to social norms, can be treated as an element of a specific relation between the spheres of tatemae and honne. (original abstract)
3
Content available remote Świadectwa kultury prawnej w Polsce do 1320 roku
100%
XX
Źródłem poznania dawnego prawa Polski piastowskiej są Księga henrykowska i Księga elbląska. Pierwsza nie jest spisem prawa, lecz daje opis jego funkcjonowania, oprócz dokładnego przedstawienia rozwoju majątku klasztornego, przekazuje informacje o ówczesnym prawie do ziemi poszczególnych grup jej dzierżycieli. Z kolei Najstarszy Zwód Prawa Polskiego tzw. Księga elbląska - jest spisem prywatnym dokonanym przez nieznanego pisarza. Kronika polska Galla Anonima oraz Kronika polska Wincentego Kadłubka to źródła narracyjne. Kroniki te są nie tylko podstawowymi źródłami historycznymi ale również świadectwem kultury prawnej Polski piastowskiej. (fragment tekstu)
EN
The source of the knowledge of the former Piast Polish law are Liber fundationis claustri Sanctae Marie in Heinrichow i.e. The Book of Henryków and The Book of Elbląg - The Oldest Collection of Polish Laws. The first is not a list of rights, but gives a description of its operation, in addition to accurately present the development of the property of the monastery, gives information about the then almost to the ground each groups of her keepers. The Book of Elbląg is a list of private accomplished by an unknown writer. The Chronica Polonorum by Gallus Anonymus and The Chronica Polonorum by Vincentius Kadłubek are narrative sources. Chronicles are not only fundamental historical sources but also witness the Piast Polish legal culture. (original abstract)
XX
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. wprowadza rewolucyjne zmiany w stosunku do obowiązującego porządku prawnego, w porównaniu z istniejącym do tej pory prawem powielaczowym. Akt ten jest pierwszą w naszych dziejach Konstytucją, w której w osobnym rozdziale podjęto próbę unormowania źródeł prawa w sposób uporządkowany i kompletny . Systematyka źródeł prawa została ujęta w art 87 ustawy zasadniczej . Celem artykułu jest ukazanie zmian w katalogu źródeł prawa RP i jego hierarchii, jakie zostały spowodowane przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article was presenting alterations in a catalogue of RP sources of law and their hierarchy, caused by accession of Poland to the European Union. Features of the system of RP sources of law were indicated and their meaning was supplemented. It was noticed that an influence on modifi-cation of the system of the RP sources of law possess acts of the union law and principles of the commonwealth law. The principle of priority of the commonwealth law has the most important meaning among them. A situation of collision of the community law with the national law was subject to analysis, invoking a decision of the Constitutional Tribunal of 11 May 2005. Two projects of amendments to the RP Constitution of 9 November 2009 and 12 of November 2010 were also referred to. A way was proposed according to which one should conduct in order to avoid in the future collisions of the acts of the Union law and the Constitutions of the member states. It was as well suggested to consider a supplementation of art. 87 of the RP Constitution, in order to unify this catalogue with the constitu-tional provisions. (original abstract)
5
Content available remote Model teoretyczny instytucji rozporządzenia w doktrynie prawa konstytucyjnego
100%
XX
Artykuł prezentuje genezę i rozwój instytucji rozporządzenia w prawie konstytucyjnym. Rozporządzenie jako źródło prawa ma swoją długą historię sięgającą na kontynencie europejskim czasów XVIII-wiecznych rewolucji w Europie. Współczesne pojmowanie rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustawy, wydawanego przez organ władzy wykonawczej, oparte jest w dużej mierze właśnie na poglądach wypowiedzianych w nauce prawa francuskiego, niemieckiego i angielskiego końca XVIII i początkach XIX wieku. Niniejszy artykuł omawia również poszczególne cechy rozporządzenia jako źródła prawa konstytucyjnego o charakterze wykonawczym w stosunku do ustaw. Przedstawiony został także model kontroli aktów wykonawczych – rozporządzeń zarówno przez organy administracji państwowej, jak i organy sądowe, w tym przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article describes the origin and development of the institution of ordinance in constitutional law. Ordinance as a source of law possesses a long history, which dates back to the revolutions in 18th century Europe. The modern understanding of ordinance as an executive act accompanying a law, issued by executive powers, is based mainly on opinions expressed in the French, German and English legal science at the end of the 18th and beginning of the 19th century. The present article also discusses individual attributes of ordinance as a source of constitutional law with an executive nature in relation to acts of law. The article also presents a model of inspection of executive acts – ordinances, both by state administration bodies and by judicial bodies, including especially the Constitutional Tribunal. (original abstract)
XX
W syntetycznej formie zaprezentowano system źródeł prawa międzynarodowego. Wskazano na znaczenie prawa międzynarodowego w stosunkach gospodarczych.
EN
In this article system of international law sources is presented in synthetic form. Author indicates its importance to economic issues, especially to European Economic Area. (original abstract)
7
Content available remote Political and Law Thought of Magister Vincentius Kadłubek
75%
XX
Mistrz Wincenty prezentuje podstawy prawa rodzinnego łącząc je z funkcjonowaniem chrześcijańskiej rodziny monarszej i w związku z Kościołem i relacjami z hierarchizowanej społeczeństwem zorganizowanym jako Rzeczypospolita. Podstawy prawne wyrastają z jednej strony z prawa zwyczajowego, reformującego się prawa kanonicznego i odkrywanego na nowo prawa rzymskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The Chronica Polonorum [Polish Chronicle] by Kadłubek was an "official version" of the history of Poland addressed to the country elites. While reflecting various problems troubling the court and cathedral circles, it was not considered to be a religious composition and nor an expression of spiritual life of the priest writer. It obeyed the rules of the literary genre which influenced the selection of the content and the form of expression. Vincentius received his priestly formation in the environment where religious zeal, service to. God celebrated in the cathedral and diocese management were interwoven with participation in the state affairs. His interest in history and law resulted here from the need for self-determination of the Polish monarchy and formation of the nation. (fragment of text)
XX
Jednym z aspektów rozważań dotyczących systemu prawnego są cechy tego systemu. Celem artykułu było podjęcie teoretycznej refleksji i udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie, mianowicie czy polski system prawny można uznać za jednolity w kontekście wielości centrów decyzyjnych. Obecnie cecha jednorodności systemu prawnego jest jedną z najbardziej problematycznych. Zgodnie z typowym rozumieniem system prawny jest jednolity, jeśli akty normatywne pochodzą od władz państwowych. Jednak procesy integracyjne, w których uczestniczy państwo, powodują powstawanie struktur ponadnarodowych z własnymi systemami prawnymi. W europejskiej przestrzeni prawnej obejmują one Radę Europy i Unię Europejską. Systemy prawne tych organizacji są połączone formalnymi relacjami z systemami prawnymi państw członkowskich. W rezultacie systemy prawne państw europejskich ewoluują, przestają być monocentryczne i stają się multicentryczne. W takiej sytuacji na terytorium państwa zaczynają obowiązywać akty normatywne struktur ponadnarodowych. Rodzi to teoretyczne pytanie o możliwości i być może zakres uznania jednolitości systemu prawnego. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the aspects of considerations regarding the legal system are the features of this system. The aim of the article was to attempt theoretical reflection and answer the basic question, namely - can the Polish legal system be considered uniform in the context of multicentrism. Nowadays, the feature of uniformity of the legal system is one of the most problematic. According to the typical understanding, the legal system is uniform if the normative acts come from state authorities. However, integration processes in which the state participates cause the creation of supranational structures with their own legal systems. In the European legal space, they include the Council of Europe and the European Union. The legal systems of these organizations are linked by formal relationships with the legal systems of the member states. As a result, the legal systems of European countries are evolving, they cease to be monocentric and become multicentric. In such a situation, normative acts of supranational structures start to operate on the territory of a state. This raises a theoretical issue regarding the possibilities and, perhaps, the scope of recognition of the uniformity of the legal system. (original abstract)
XX
Idea państwa prawnego (Rechtsstaat) wywodzi się z kręgu nauki niemieckiej. Jej źródła sięgają do przełomu XVIII i XIX w. i do twórczości takich uczonych, jak Immanuel Kant czy Johann Wilhelm Petersen (tworzący pod pseudonimem Johann Wilhelm Placidus). Niniejszy artykuł odnosi się do początków idei państwa prawnego w myśli niemieckiej i jest próbą analizy postrzegania idei Rechtsstaat w myśli profesora i polityka niemieckiego wczesnego liberalizmu - Roberta von Mohla. Głównym celem było wykazanie, iż państwo prawne w jego rozumieniu było państwem racjonalnym. Racjonalność ta miała się wyrażać nie tylko w oparciu państwa prawnego na zasadzie "świętości prawa", ale również na nadaniu mu zadania specjalnego rodzaju. Było nim wspieranie obywateli w pokonywaniu przeszkód stojących im na drodze w realizacji tzw. celów życiowych. O racjonalności tego konceptu świadczy fakt, iż państwo miało pomagać obywatelom w sposób subsydiarny. Powinno ono w ostateczności działać wtedy, gdy nie starcza sił obywatelom lub ich organizacjom. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of the state of law (Rechtsstaat) derives from the sphere of German science. Its sources can be found at the turn of the 18th century, in the works of scholars like Immanuel Kant or Johann Wilhelm Petersen (publishing under pseudonym Johann Wilhelm Placidus). This article refers to the origins of the legal state idea in German thought. The major task was to analyze the early conception of Rechtsstaat idea in the thought of Robert von Mohl, German, early-liberal scholar, and politician. The article shall prove that the state of law concept in von Mohl's thought was the rational one. This rationality was expressed not only by the "holiness of law" rule but also by assigning the state of law to fulfill the special task. This task was to support the citizens in overcoming obstacles that may occur in the realization of their "life goals". The rationality of this concept proves the fact that this support should have a subsidiary nature. State should act only in the last resort when the forces and abilities of individuals and their free associations are insifficient. (original abstract)
XX
Źródłem poznania dawnego prawa Polski piastowskiej jest "Księga Henrykowska" i "Księga Elbląska". Pierwsza z nich zachowała się jako dzieło podzielone na dwie księgi oraz dodatek, będący najstarszym katalogiem biskupów wrocławskich. Księga pierwsza spisana została około 1269-1273, przez trzeciego z kolei opata klasztoru w Henrykowie - Piotra; zaś księga II której autorem był również zakonnik została doprowadzona do końca 1310 roku. "Księga Henrykowska" nie jest spisem prawa lecz daje opis jego funkcjonowania, oprócz dokładnego przedstawienia rozwoju majątku klasztornego, przekazuje informacje o ówczesnym prawie do ziemi poszczególnych grup jej dzierżycieli. Dzieło to jest źródłem wiadomości o tzw. prawie bliższości oraz pozwala wyjaśnić różnice pomiędzy patrimonium a ziemią uzyskaną drogą kupna czy nadania. Źródła na jakich oparł się opat Piotr, jak i jego kontynuator w księdze II, to informacje pochodzące z autopsji, od naocznych świadków lub osób dobrze poinformowanych (np. notariusz Konrad, rezydent klasztorny - chłop Kwiecik). Ważnym rodzajem źródeł wykorzystanych przez autora są dokumenty znajdujące się w klasztornym archiwum. "Księga Elbląska" - "Najstarszy Zwód Prawa Polskiego" jest spisem prywatnym dokonanym przez nieznanego pisarza, w języku niemieckim na potrzeby zakonu krzyżackiego, pod którego władzą mieszkała ludność polska. Zasada osobowości prawa przestrzegana przez krzyżacki wymiar sprawiedliwości gwarantowała Polakom stosowanie w praktyce własnego prawa zwyczajowego. Zwód prawa powstał najpewniej około 1253-1320 roku. Najnowsze wydanie źródła z 1995 roku Józefa Matuszewskiego i Jacka Matuszewskiego oparte jest na fotokopii fragmentu manuskryptu Holczwesschera. "Najstarszy Zwód Prawa Polskiego" składa się z 29 nienumerowanych artykułów. Pierwsze artykuły przedstawiają organizację sądową (art. 1-3) postępowanie sądowe (art. 4-6), prawo karne (art. 7-20, 26-27), prawo spadkowe (art. 21-22), sądy boże "ordalia" (art. 23-25), problemy związane ze zbiegostwem chłopów (art. 28), ciężary feudalne chłopa (art. 29). (abstrakt oryginalny)
XX
Autor poddaje analizie problemowe aspekty systematyzacji arsenału ustawodawczego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej oraz handlu ludźmi przez pryzmat odwoływania się do kwestii doktryny prawa karnego i przedmiotu regulacji karnoprawnych. W pracy zwrócono szczególną uwagę na to, że znajdujący się w trakcie ewolucji system prawny Kazachstanu w obecnej chwili jawi się jako naturalny produkt syntezy podejść doktrynalnych oraz tradycji prawnych prawa zwyczajowego (muzułmańskiego), przedrewolucyjnego (z okresu Imperium Rosyjskiego), radzieckiego i współczesnego prawa globalizującego się. Autor, opierając się na doświadczeniu współpracy międzynarodowej podczas przygotowania podręczników, odwołuje się do cech charakterystycznych dynamicznego rozwoju prawa karnego w jego trzech współzależnych odsłonach (gałęzi ustawodawstwa, nauki oraz dyscypliny naukowej) oraz aktualnego i adekwatnego uzmysłowienia doktrynalnego, a także jego odzwierciedlenia w świetle procesów globalistycznych, modernistycznych oraz innowacyjnych. Tandemowi doktryny prawa karnego i nauki kryminologicznej powierza się szczególne zadanie wspólnego wypracowania odpowiednich środków przeciwdziałania współczesnym wyzwaniom - zorganizowanej, zawodowej, terrorystycznej przestępczości itp. używając w tym celu osiągnięć technologicznych czwartej rewolucji industrialnej, włącznie z wszechobecną cyfryzacją. Zauważalne już są pierwsze wyniki: regulacje prawnokarne zmieniają swoją konfigurację nie tylko poprzez implikację norm innych gałęzi prawa, ale również odrębnych systemów prawnych, co liczni eksperci określają jako konwergencja. Kryje się w niej potężny potencjał, który otwiera szerokie horyzonty dla rozwoju doktryny prawa karnego, ustawodawstwa oraz praktyki stosowania prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
The author examines the problematic aspects of systematization of the legislative Arsenal to combat organized crime and trafficking through the lens of raising issues of criminal law doctrine and the subject of criminal law regulation. The article focuses on the fact that the evolving Kazakh legal system at the moment is a logical product of the synthesis of doctrinal approaches and legal traditions of conventional (Muslim), pre-revolutionary (Russian-imperial), Soviet and modern globalizing law. The author, drawing on the experience of international cooperation in the process of preparation of the textbooks, refers to the features of the dynamic development of criminal law in three interrelated stages (the branch of legislation, science and academic discipline) and current and adequate doctrinal reflection in the context of globalization, modernization and innovation processes. The doctrine of criminal law and criminological science operating in tandem are entrusted with aspecial task of joint development of adequate countermeasures against modern challenges - organized, professional, terrorist crime, etc., using the technological capabilities of the fourth industrial revolution, including comprehensive digitalization. The first results can already be perceived: the criminal law regulation changes its configuration not only by bringing in it the norms of other industries, but also separate legal systems, which experts designate as convergence. It entails significant potential which opens wide horizons for the development of the doctrine of criminal law, legislation and law enforcement practice.(original abstract)
XX
Na Kodeks Hammurabiego można patrzeć z perspektywy wielu nauk. Na pewno jest on interesujący dla historyków i prawników. W niniejszym opracowaniu przedstawiam poglądy ekonomisty. Zaskakujące jest to, że ekonomiczna analiza tego tekstu prowadzi do bardzo aktualnych konstatacji.Pierwsze skojarzenie związane z Kodeksem Hammurabiego, wyniesione jeszcze ze szkoły, to: oko za oko, ząb za ząb. Przykład okrutnej kary. Wielkie było moje zdziwienie, gdy w księgarni sięgnąłem po kodeks, zajrzałem do środka i zobaczyłem, że są tam zdumiewająco nowoczesne regulacje prawne. Kupiłem, przeczytałem, zaspo- koiłem swą ciekawość i odłożyłem na półkę na kilka lat. (fragment tekstu)
EN
What comes to mind when thinking about the Code of Hammurabi is the famous phrase: eye for an eye,tooth for a tooth. It is an example of cruel punishment. However the Code, a collection of royal sentence s which dates back to 19th century B.C., contains surprisingly modern regulations. First of all, the law was accessible to all. The Code had been inscribed in stone columns which were placed in temples. Modern courts of law try to block the publication of their sentences. This problem is solved with different efficiency depending of the country. Second, Hammurabi wanted his law to be permanent. He cursed his successors who would like to change his Code. In present day Poland the VAT law had been changed over 40 times in 2011 and 2012 alone. Third, the sentences in the Code were straightforward. This made faith in authorities and trust between people possible. Today,if one kills a man, one can be sentenced to life imprisonment or to probation. That situation destroys faith in justice.Fourth, the foundations of Hammurabi's law were values.He wanted to protect the vulnerable and to get rid of the bad. Present day law is not aimed at preserving values. It is just a law. This short review of Hammurabi's achievement from the perspective of modern law makes one miss the 4000 years old law.(original abstract)
XX
Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego celem jest przede wszystkim określenie prawnego charakteru, źródeł regulacji i głównych cech prawa regulującego postępowanie w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Problematyka ta jest analizowana poprzez badanie odpowiednich postanowień aktów międzynarodowych, przepisów prawa krajowego i regulaminów postępowania arbitrażowego czołowych stałych instytucji arbitrażowych. Przyjmuje się, że zastosowane prawo procesowe można rozumieć jako pojedynczy system prawny tylko w pewnym kontekście, w szczególności odwołującym się do zasad proceduralnych lex arbitri. Autorzy uzasadniają również stanowisko, zgodnie z którym - w najszerszym sensie - prawo stosowane w postępowaniu arbitrażowym należy rozumieć jako państwowe prawo procesowe o swoistym charakterze prawnym i określonym celu, wybrane przez strony lub określone przez sąd arbitrażowy lub inny uprawniony organ, przy czym zwykle jest to prawo właściwe ze względu na miejsce arbitrażu (lex arbitri) oraz przepisy proceduralne uzgodnione przez strony poprzez wskazanie w klauzuli arbitrażowej regulaminu postępowania danej instytucji arbitrażowej lub innych podobnych przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of a scientific research nature and its main goal is to determine the legal nature, sources of regulation and key features of the law, governing the procedure in international commercial arbitration. The issue is analyzed through investigation of relevant provisions of international documents, national laws on arbitration and arbitration rules of leading permanent institutions. It is established that under the applicable procedural law it is possible to understand a single legal system only within a certain context, in particular, when referring to procedural rules of lex arbitri. Authors also substantiate the position according to which in the most general sense, the law applicable to the arbitration process should be understood as chosen by the parties or determined by the arbitral tribunal or by other authorized body procedural law of a state, with its own legal nature and instrumental purpose, which is usually the law of the place of arbitration (lex arbitri); and rules of procedure agreed by the parties by specifying the arbitration rules of a particular institutional arbitration or other similar rules in the arbitration clause. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawno-instytucjonalnego europejskiego systemu nadzoru oraz unijny mandat krajowych organów nadzoru. Innymi słowy jest to odniesienie się do zakresu praw i obowiązków organów nadzoru finansowego, wywodzonych z bezpośrednio i pośrednio skutecznych aktów prawa pochodnego UE. Problemem szczegółowym poddanym analizie jest charakter prawny rozporządzenia i dyrektywy (w oparciu o przykłady relewantnych dla poruszanej tematyki rynku ubezpieczeń aktów prawnych). Szczególna uwaga skupiona zostanie także na znaczeniu prawa miękkiego (zalecenia i wytyczne), a zwłaszcza na skutku, jaki wywierają te akty w krajowym porządku prawnym, z uwzględnieniem relewantnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Osią rozważań jest pytanie, czy regulacje przyjęte w postaci zalecenia, adresowane do krajowych organów nadzoru, stanowić mogą podstawę prawną dla tych organów do wydawania wytycznych dla zakładów ubezpieczeń, niezależnie od istnienia odpowiedniego upoważnienia w ustawodawstwie krajowym, i na ile powinny one wciąż uwzględniać krajowe uwarunkowania prawne. Stawianą w artykule tezą jest, że w Unii Europejskiej rośnie wpływ niewiążących źródeł prawa - w tym także na działania organów krajowych, które są coraz silniej i jednoznacznie zobowiązane w swych działaniach uwzględniać wytyczne organów UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to review the legal and institutional nature of the European system of supervision and the "EU mandate" of domestic supervisory authorities. To put it differently, the paper refers to the scope of rights and obligations of financial supervision authorities derived from, indirectly and directly effective, enactments of European secondary law. A detailed analysis has been made of the legal characteristics of a regulation and directive (based on legal acts relevant to the discussed issues of the insurance market). A major focus has been placed on the importance of soft law (recommendations and guidelines), and in particular on the effect these acts have on domestic legal systems, which includes a review of the relevant case-law of the European Court of Justice. The centre of discussion is the question whether regulations adopted in the form of a recommendation directed towards domestic supervisory authorities may be used by these authorities as a legal basis for issuing guidelines for insurance companies, irrespectively of any applicable authorisation specified in domestic law and whether such regulations should pay heed to domestic legal conditions. It is argued in the paper that as non-binding sources of law become increasingly more influential within the European Union, they also affect operations of domestic authorities which are obliged to follow the guidelines of the EU bodies in their operations. (original abstract)
XX
Zaproponowane przez Komisję Europejską 11 marca 2014 r. nowe ramy UE na rzecz wzmocnienia państwa prawnego czy próba wypracowania na-rzędzia porównawczego w obszarze jakości, niezależności i efektywności wymiarów sprawiedliwości w państwach członkowskich stanowią tylko preludium do dyskusji nad szerszymi zmianami w systemie monitorowania i egzekwowania poszanowania wartości UE, w tym praw podstawowych. Większość z postulowanych rozwiązań wymagać będzie zmian trak-tatowych, które w dużej mierze prowadziłyby do ograniczenia prerogatyw państw członkowskich. Wydaje się jednak, że istnieje zgoda co do tego, że konieczne są zmiany w mechanizmach zabezpieczających przestrzeganie art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
A new EU framework to strengthen the rule of law, presented by the European Commission in March 2014, seeks to ensure effective and coherent protection of one of the values on which the European Union is founded. The new framework is to precede and complement the Article 7 TEU procedure and infringement procedures under Article 258 TFEU Nevertheless, this initiative is just a prelude to future treaty changes that could lead to more systematic and autonomous monitoring of fundamental rights within the EU, de-politisation of the mechanisms ensuring respect of EU common values and strengthening the role of the European Commission and the Court of Justice of the European Union in this area. (original abstract)
EN
Sometimes the reference to sources is treated as a mere didactic introduction to the quantum of statements on treaties, custom, resolutions of international organizations and possibly some other matters. These presentations, as such, are usually very competent and valuable. However, what is often missing is a clear statement as to why the elements discussed by a given author are sources of international law, or possibly which of the elements which are discussed are not sources and why the elements absent from the list are not included as well. (original abstract)
EN
Evolution through subsequent practice is particularly marked in international human rights law, where international human rights bodies produce abundant practice. Here, the question arises as to whether the practice of these bodies alone suffices to determine the content of international human rights obligations or whether organ practice must be backed up by state practice or forms of implicit state consent. This question shall be analysed with regard to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) of 13 December 2006 and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities established under 34 CRPD. Although the Convention is only ten years old, its Committee has already produced quite an important corpus of practice, and it has shown its willingness to construe the Convention in a rigorous way which makes important parts of current domestic state practice with regard to persons with disabilities illegal. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest prezentacja procesu recepcji prawa w Japonii z okresu Meiji oraz określenie wpływu, jaki miała ona na rozwój prawa w tym kraju w ciągu całego XX stulecia. Ustalenia w tym zakresie poczyniono na tle obserwacji różnych procesów przejmowania prawa obcego w historii Japonii oraz podstawowych cech kulturowych społeczeństwa japońskiego, które recepcję prawa oraz innych rozwiązań cywilizacyjnych wzmacniają. Założeniem pracy jest traktowanie recepcji prawa jako istotnego, ale także dość powszechnego zjawiska w toku rozwoju porządków prawnych w różnych kulturach prawnych. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the process of the reception of law in Japan in the era of Meiji restoration, through the observation of its background and scope as well as of impact the reception had on the development of Japanese legal order in the 20th century. Besides the special circumstances of Meiji reception (isolation of Japan and politics of Western countries), there were some general factors that made this reception of law easier and more effective. Among them one should mention the evolutionary course of history of Japan, former successful experiences in adaptation of Chinese cultural achievements (language, law, etc.), as well as consensual type of national consciousness in collective and hierarchical structure of this society. All this leads to the special kind of pragmatic junction between the transplanted letter of law and autonomous, deeply rooted social rules, resulting in functionality of Japanese legal order.
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest ocenie przydatności metody badań nad źródłami prawa i efektami jego stosowania (metody "Fontes") do prowadzenia analizy w dziedzinie prawa karnego. Założenia powyższej metody ulegną porównaniu z dwoma głównymi nurtami interpretacji karnistycznej. Ocena przydatności metody "Fontes" do prowadzenia badań z zakresu prawa karnego dokonana jest częściowo w oparciu o rozważania prowadzone w dwóch artykułach z tej dziedziny, opublikowanych w zbiorowym dziele poświęconym omawianej metodzie. Publikacje te dotyczą nowelizacji przepisu dotyczącego obrony koniecznej oraz dużej nowelizacji prawa karnego z 13.06.2019 r., która ostatecznie została uznana za niekonstytucyjną. Artykuł ma zatem częściowo charakter recenzyjno-polemiczny, stanowiąc zaproszenie do dyskusji autorów, którzy posługują się na co dzień metodą "Fontes" w swoich badaniach.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with assessing the usefulness of the "Fontes" method of research on the sources of law and the effects of its application for conducting analysis in the field of criminal law. The assumptions of the above method will be compared with the two main trends of interpretation in the field of criminal studies. The assessment of the usefulness of the "Fontes" method for conducting research in the field of criminal law is based in part on the considerations from two articles on the matter, published in a collective work devoted to the method in question. These publications concern the amendment to the provision on the defence of necessity as well as the large amendment to the criminal law of 13 June 2019, which was finally declared unconstitutional. Thus, the article is a mixture of review and polemic, and is an invitation to discussion for authors who use the "Fontes" method in their research on a daily basis.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji dotyczącej problematyki początkowej niemożliwości w prawie rzymskim. Zgodnie z dominującym w literaturze przedmiotu poglądem, teza o nieważności umowy o świadczenie od początku niemożliwe do spełnienia znajdowała w prawie rzymskim swoje potwierdzenie nie tylko w przypadku zobowiązań ex stipulatione, ale także ex venditione. Przyjmuje się, że ważne zobowiązanie z emptio-venditio mogło powstać tylko wtedy, gdy w chwili zawarcia umowy przyrzeczone świadczenie było fizycznie lub prawnie możliwe do spełnienia.(fragment tekstu)
EN
This article is a continuation of the "Invalid obligations ex stipulatione. The meaning of Impossibilium nulla obligatio est (D, 50,17,185) of Celsus in Roman law" (Law and Economics Studies, LXXXlII120 II, pp. 205-235). It leans on the similar construction and presents in a polemic way two groups of opinions with reference to invalid obligations ex venditione. It shows, similar to invalid obligations ex stipulatione, that the adaptation of civillaw achievments to the ground of Roman law does not hel p to understand the concept of initial impossibility in Roman law, Alternative theories on the other hand, which analyse invalid obligations ex venditione in relation to the concept of valid formation of contract, put the main meaning to the regula iuris of Pomponius: Nec emptio nec vendilio sine re quae veneat potest inlellegi (D. 18, 1,8 pr.) and at the same time allow to negate the application ofthe phrase ofCelsus pertaining to obligations ex venditione(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.